我国知识产权保护实行行政执法和司法保护双轨制。随着行政程序正当性的日渐重视,行政执法程序更加规范,事实查证标准高。以工商机关处理商标侵权纠纷为例,根据《行政处罚法》的规定,工商机关调查侵权事实时要坚持全面、客观、公正的原则;而根据《商标法》的规定,工商机关在调查侵权事实时又可以行使多项行政职权,如询问当事人,查阅和复制涉案合同、发票、账簿,现场检查,查封、扣押侵权物品等。正是基于行政程序证据的高标准,《意见》对部分行政证据的采证也作了明确:“行政执法部门依法收集、调取、制作的物证、书证、视听资料、检验报告、鉴定结论、勘验笔录、现场笔录,经公安机关、人民检察院审查,人民法院庭审质证确认,可以作为刑事证据使用。”
在刑事自诉中,对于经过行政执法程序的案件,可以由自诉人向法院申请调取相关证据。必要时,也可以由法院通知行政执法人员出庭作证。
从知识产权民事、行政和刑事三类案件的内在联系来讲,知识产权犯罪是知识产权侵权的高级形态,构成知识产权犯罪只是因为某一行为对知识产权更为严重的侵害,以致被认为具有了对社会公共利益的危害性,符合了刑事法律规定的侵害程度,才进入刑法规制的领域。
因此,构成知识产权刑事犯罪的前提是存在知识产权民事侵权的事实。根据“举轻以明重”的当然解释方法,诸如证据保全、指定鉴定、勘验物证等取证手段既然在民事诉讼中可以使用,自然完全也可以运用于知识产权刑事自诉案件之中。
如侵犯计算机软件著作权案件中,自诉人应当首先举证被告人的软件与其软件在源程序方面实质性相似,但是,一般情况下,自诉人要获得被告人软件的源程序几乎不可能。在这种情况下,如果自诉人能够举证证明被告人目标程序中含有其软件的特有内容,如LOGO,或者双方软件运行界面相同,就可以认为自诉人完成了初步的举证责任。如果自诉人能够再提供被告人相关计算机的存在地等线索,人民法院可以对涉嫌侵权的软件程序进行证据保全,进而通过技术鉴定和司法审计来界定被告人罪与非罪的问题。